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知識產權訴訟
來源:知識產權訴訟, 瀏覽次數:494次 發布時間:2013-07-17

一、知識產權訴訟的種類
1、知識產權民事訴訟
(1)
知識產權侵權訴訟
除了侵犯我國民法通則予以明確的民事權利也包括反不正當競爭法規定的
不正當競爭行為(即侵害)
(2)
知識產權歸屬訴訟
就知識產權的權利歸屬發生的訴訟,簡稱權屬糾紛
(3)
知識產權合同訴訟
就知識產權的取得、
轉讓、
使用等交易行為產生的糾紛,
在取得環節與權屬
訴訟有交叉
2、知識產權行政訴訟
(1)
由國家行政機關作出的行政裁判引起
專利權和商標權需要行政機關確權,
依相關知識產權法律,
當事人對該確權
決定不服可以向行政裁判機關
(即專利復審委員會和商標評審委員會)
申請復審,
對該復審決定(其實質是行政裁判)不服,提起的行政訴訟
(2)
由國家行政機關做出的具體行政行為引起
在知識產權確權和轉讓、
使用過程中,
確權機關依相關知識產權法,
對當事
人作出具體行政行為(包括行政決定、行政許可和行政處罰等),行政相對人不
服提起的行政訴訟
(3)
由地方知識產權管理機關行政執法引起
對于具有知識產權執法權的地方各級知識產權管理機關,
可以對侵犯知識產
權等違法行為進行處罰和調解,
相對人對該處罰或者調解決定不服的,
可以向該
行政機關所在地人民法院提起行政訴訟
3、知識產權刑事訴訟
 
我國刑法規定只有以下七種行為構成知識產權犯罪:
假冒注冊商標罪
銷售假冒注冊商標商品罪
 
非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪
 
假冒他人專利罪
 
侵犯著作權罪
 
銷售侵權復制品罪
侵犯商業秘密罪
律師在知識產權刑事案件中可以協助被害人
(權利人)
進行舉報啟動公訴程
序,可以代理被害人提起自訴,也可以擔任犯罪嫌疑人的辯護人

二、進行知識產權訴訟的主要障礙
權利人自行進行知識產權訴訟時,經常會遇到以下障礙,導致其訴訟效率不高,維權成效不大,甚至于導致敗訴或撤訴:
1、訴訟主體確定困難。一方面是原告主張權利時往往需要首先證明權利的存在——具備知識產權成立的要件,同時還需要證明該權利屬于自己所有比之一般的民事訴訟,知識產權訴訟被告往往更經常地提出權屬抗辯,以在程序上原告主體資格的否定達到對其實體權利主張否定的目的。另一方面,權利人在發現侵權行為后,由于缺乏相應的法律調查手段,不能準確地確定侵權主體,無法確定被告,導致不能起訴或起訴后撤回訴訟。,
2、不能準確把握訴訟重點。由于知識產權訴訟的特點,各種專業領域的訴訟爭點往往與高度專門化知識相關。例如鑒定問題。在目前知識產權訴訟實踐中,有普通民事訴訟常見中的鑒定問題如文書鑒定問題,也有知識產權特有的鑒定問題如專利、技術秘密案件中對所涉及的產品、工藝、配方成份等科技問題的鑒定,以及對著作權、軟件侵權案中涉及的創作內容是否抄襲的鑒定。如果不能把握訴訟爭點和重點,常常會導致重復鑒定、多次鑒定,既增加了當事人的訴訟負擔,也拖延了訴訟審理時間。
3、侵權范圍廣泛時力不從心。通常地,對于市場價值越大的知識產權,侵權者就越多,侵權行為發生范圍就越廣,權利人的市場利益被損害得就越多。然而,除了少數規模企業可以有人力物力進行大范圍、長時間的維權訴訟外,更多的單位,尤其是個人權利人,限于自身能力,放棄維權。這在一定程度上,使得侵權行為更加猖獗。
4、懼怕涉外訴訟。很多權利人在面對涉外案件時,缺乏對該類訴訟的訴訟程序和方式的了解,更多企業無原則地選擇和解和調解,犧牲已有的利益,對其所在行業及產業產生極其嚴重的影響。
三、知識產權訴訟如何取證
制作:找法網 分類:知識產權百科 時間:2012-10-31
  權利人根據案件的具體情況,選擇一種最為有利可行的取證方法,尤為重要。其主要方式如下:

  1、自行取證和委托律師調查取證
  由于知識產權案件專業性較強,由權利人自行取證,對取證的方向和范圍把握的十分準確會有一定的難度。律師是專業從事法律工作的,以向社會提供法律服務為職業。律師不僅具有豐富的法律知識,而且具有豐富的辦案經驗和熟練的訴訟技巧,能在不同的訴訟階段為當事人作出適當的選擇。一般說來,律師調查取證要比當事人調查取證方便得多,收集證據的范圍也更加廣泛、精確。在司法實踐中法官往往也會對律師另眼相待、提供更多的方便。

  2、申請公證機關進行證據保全
  公證機關的法定業務之一便是“保全證據”。公證證據具有推定為真的效果。《民事訴訟法》第59條規定:“人民法院對經過公證證明的法律行為、法律事實和文書,應當確認其效力。但是,有相反證據足以推翻公證證明的除外”。公證機關對證據進行保全,其效果與法院依職權所進行的保全,是相等的。在訴前,當事人能夠充分運用公證機關收集、保全證據,是一個做好訴前準備的有效措施。

  3、申請法院進行訴前證據保全
  2002年最高法院《關于民事訴訟證據若干問題的規定》第25條:“法律、司法解釋規定訴前證據保全的,依照其規定辦理”。這就為當事人或利害關系人向法院申請訴前證據保全確定了一個合法依據。最高法院2002年1月實施的司法解釋《關于訴前停止侵犯注冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》,規定了在商標權侵權案件中,可以申請訴前證據保全。最高法院2001年7月1日實施的《關于訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第16條也規定了訴前證據保全。最高法院2002年10月15日實施的《關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第1條規定:“人民法院受理以下著作權民事糾紛案件”,其中有一項就是:“申請訴前財產保全、訴前證據保全案件”。可見,申請訴前證據保全在知識產權侵權案件中是大量存在的。保全措施后,當事人或利害關系人應在法定時間段里提起訴訟。如果沒有向法院提起訴訟,則此種保全措施應當予以解除,或者將有關證據予以銷毀或發還,同時申請人還要就此所造成的損失承擔賠償責任。

  4、申請人民法院調取證據
  我國《民事訴訟法》第六十四條規定:當事人及其代理人因客觀原因不能自行取得的證據,或者人民法院認為審理案件需要的證據,人民法院應當調查收集。基于此當事人往往在提起專利侵權,商標侵權和著作權侵權訴訟的同時,提出一份調取證據申請,調取的證據通常又分為三類:第一,保全被控侵權產品;第二,調查被控侵權單位的財務賬冊,以便確定賠償額;第三,調取被控侵權人存在侵權的證據。

  根據《民事訴訟法》及最高法院有關司法解釋的規定,法院調查收集證據有兩種運作方式:一是主動依職權調查收集證據。在涉及可能有損國家利益、社會公共利益或者他人合法權益的事實以及有關程序事項時,法院應當主動依職權調查和收集證據,而無需當事人提出取證申請。二是根據當事人的申請取證。在法院主動依職權調取證據的范圍被縮小了以后,當事人提出證據調查的申請變得日益重要。如果缺乏當事人及時提出的證據調查申請,法院一般不主動調查證據。在當事人提出證據調查申請后,法院是否啟動調查取證的機制還取決于法院的審查判斷,只有在當事人提出的該項申請符合法院取證范圍之時,法院才有義務調查取證,否則法院應當駁回該項申請。當事人申請法院調查取證應當注意兩點:一是申請調查的證據范圍,必須符合法定情形;二是此項申請必須注意舉證時限。

  法院通常采取的措施是對易拍照的被控侵權產品采用拍照的方式,或采用記錄下被控侵權產品的技術特征的方式,對易于調取的書籍、商標實物等采用扣押、提取等手法,而對于被控侵權人的財務賬冊往往因侵權人的阻撓或隱藏而極難得到。

  5、申請行政機關調查取證
  我國的《專利行政執法辦法》第五章對調查取證有專章規定。管理專利工作的部門在查處案件的過程中,可以根據需要依職權調查收集有關證據。可以查閱、復制與案件有關的合同、帳冊等有關文件;詢問當事人和證人;采用測量、拍照、攝像等方式進行現場勘驗。涉嫌侵犯制造方法專利權的,管理專利工作的部門可以要求被調查人進行現場演示。涉及產品專利的,可以從涉嫌侵權的產品中抽取樣品。

 

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